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評張明楷《刑法學(xué)》第六版上集(五)/肖佑良

[ 肖佑良 ]——(2021-11-22) / 已閱248次

評張明楷《刑法學(xué)》第六版上集(五)

“本書不贊成這種整體考察法。對中止犯的整體的考察方法,不利于發(fā)揮刑法的行為規(guī)范的機能,不利于對第三者阻止行為人中止的行為做出合理判斷。例如,甲實施故意殺人行為導(dǎo)致被害人重傷后頓生悔悟,正要將被害人送往醫(yī)院搶救時,路經(jīng)此地的乙卻使用暴力阻止甲的搶救行為,導(dǎo)致甲未能完成搶救行為,致使被害人死亡。如果采取整體的考察方法,很難對乙的行為得出妥當(dāng)?shù)慕Y(jié)論。倘若采取分割的考察方法,則能認(rèn)為乙阻止了合法行為,而且阻止的是救助他人生命的行為,該阻止行為與他人死亡結(jié)果之間具有因果關(guān)系,因而應(yīng)當(dāng)將死亡結(jié)果歸屬于乙的阻止行為。整體考察的方法,可能與中止行為本身存在沖突。例如,丙以強奸故意對被害人使用暴力,被害人為了避免強奸,拿出3000元現(xiàn)金給丙,丙拿走3000元現(xiàn)金后放棄了強奸行為。如果采取整體的考察方法,就可能認(rèn)為丙中止強奸的行為造成了被害人的財產(chǎn)損害,即屬于強奸中止犯中的'造成損害’??墒牵@一結(jié)論并不妥當(dāng)。這是因為,在這種場合,只要單純放棄強奸行為即可成立強奸罪的中止犯,而不需要采取積極措施防止結(jié)果發(fā)生。然而,單純放棄強奸的中止行為,不可能造成他人財產(chǎn)損害。”
“據(jù)此,中止犯中'造成損害’的行為只能是中止行為之前的犯罪行為。例如,甲將被害人鎖在屋內(nèi)并打開天然氣后,離開現(xiàn)場。但后來又產(chǎn)生中止之意,在室外將被害人家的門窗玻璃砸破,挽救了被害人的生命,卻給被害人造成價值近萬元的財產(chǎn)損失。對此,不能認(rèn)定為'造成損害’。再如,乙向被害人的食物投放了毒藥,被害人疼痛難忍,沒有取得駕駛證的乙頓生悔意,立即開車將被害人送往醫(yī)院,但途中過失導(dǎo)致汽車撞向電線桿,使被害人身受重傷,被害人被送往醫(yī)院后,經(jīng)搶救脫險。對此,也不能認(rèn)定為'造成損害?!谏鲜鰞砂咐?,應(yīng)認(rèn)定甲、乙的行為成立故意殺人罪的中止犯,雖然'沒有造成損害’,但另成立故意毀壞財物罪與過失致人重傷罪(或者交通肇事罪),亦即,對故意殺人免除處罰,對故意毀壞財物罪與過失致人重傷罪單犯定罪量刑。因為當(dāng)行為設(shè)定了只能通過損害A法益才能避免B法益受到侵害的因果進程時,必須將A法益的侵害結(jié)果歸屬于行為人的行為。如是行為人故意設(shè)定了這一因果進程,就必須對A法益的損害承擔(dān)故意責(zé)任?!?br>
評述:
教科書認(rèn)為,整體考察法,不利用于發(fā)揮刑法的行為規(guī)范的機能,不利用對第三者阻止行為人中止的行為做出合理判斷。第一個案例,乙使用暴力阻止甲搶救,很難對乙的行為妥當(dāng)評價。整體考察法,可能與中止行為本身存在沖突;第二個案例,整體考察,就可能認(rèn)定為中止犯的造成損害情形。這一結(jié)論并不妥當(dāng)。因為單純放棄強奸行為即可成立強奸罪的中止犯。單純放棄強奸的中止行為,不可能造成他人財產(chǎn)損害。第三個案例,中止犯中'造成損害’只能是中止行為之前的犯罪行為。砸門窗玻璃是為了搶救被害人的生命,不能認(rèn)定中止犯'造成損害’;第四個案例,過失致人重傷也是為了搶救被害人的生命,不能認(rèn)定中止犯'造成損害’。第三,第四案例,應(yīng)分別認(rèn)定為故意毀壞財物罪,過失致人重傷罪或者交通肇事罪。
上述所謂理由,根本不是理由。行為整體考察法,任何時候都是不允許動搖的。第一個案例的妥當(dāng)處理,取決于鑒定意見。如果可以查明被害人及時送醫(yī),就能夠避免死亡結(jié)果發(fā)生,那么乙暴力阻止搶救,搶救無法進行,死亡結(jié)果應(yīng)歸咎于乙的暴力阻止行為。乙明知被害人不搶救將會死亡,使用暴力阻止搶救,以維持甲先前故意殺人行為造成的生命走向死亡的危險進程,且發(fā)生了死亡結(jié)果。該死亡結(jié)果獨立歸咎于乙阻攔搶救的行為。乙的這種行為,利用甲先前故意殺人行為造成的危險進程,阻止甲的搶救行為,等價于自己直接殺死被害人,故成立承繼的故意殺人罪。因甲故意殺人致被害人受傷害,甲成立故意殺人的犯罪中止(造成損害)。教科書所謂對乙很難得出妥當(dāng)結(jié)論,所謂的整體的考察方法,可能與中止行為本身存在沖突,實際并不是這回事。第二個案例,丙由強奸故意轉(zhuǎn)化為搶劫故意,先前實施的暴力壓制,持續(xù)作用于后續(xù)取財行為,是取得財物的主要原因,因而成立搶劫罪。該案例與犯罪中止無關(guān),不成立強奸中止(造成損害)。被害人看似主動給錢,實則是在劫財與劫色面前,被迫無奈,兩權(quán)相害取其輕。
第三個案例,行為人砸門窗的行為,就是為了搶救被害人,阻止故意殺人犯罪結(jié)果發(fā)生,就是犯罪中止成立的標(biāo)志性行為。中止行為本身造成的財產(chǎn)損失,也屬于犯罪中止造成損害的內(nèi)容之一。該案成立故意殺人犯罪中止(造成損害)。本案不成立故意毀壞財物罪。如果不是行為人本人,而是第三人,顯然不成立故意毀壞財物罪。難道本人實施了,就能成立故意毀壞財物罪了?當(dāng)然不能。這種情形屬于故意毀壞財物罪的例外,不成立犯罪。第四個案例,乙成立故意殺人罪的中止犯。但是,一方面,乙投放毒藥,都造成被害人疼痛難忍了,顯然已經(jīng)造成損害了。另一方面,乙在搶救被害人的過程中,過失地導(dǎo)致被害人受重傷,這個重傷是中止行為直接造成的,應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為故意殺人中止犯'造成損害’的情形。不可以單獨認(rèn)定行為人成立過失致人重傷罪。假定由第三人應(yīng)乙的要求開車送醫(yī)院的,第三人沒有駕照,途中造成被害人受重傷,顯然第三人不成立過失犯罪。與上述第三個案例情形類似。第三、第四個案例都成立故意殺人罪中止犯,都造成了損害結(jié)果,都不存在故意殺人罪免除處罰的問題,都不允許另外成立故意毀壞財物罪或者過失致人重傷罪(或者交通肇事罪)。

“司法實踐中,大量存在對沒有造成損害(或擴大'損害’范圍)的中止犯沒有免除處罰而僅減輕處罰的現(xiàn)象。例如,某判決認(rèn)定的犯罪事實為:2014年4月13日 凌晨2時許,被告人張某突然張開雙手撲向被害人李某面前,企圖以驚嚇的方式搶走李某手里挽著的一個手提包。李某受到驚嚇后立即蹲下并大聲呼叫求救。張某遂放棄搶劫并逃走,隨后被巡邏民警抓獲。判決指出:'被告人張某歸案后能如實供述自己的犯罪行為,依法可以從輕處罰……判決如下:被告人張某犯搶劫罪(中止),判處有期徒刑六個月,并處罰金人民幣1000元。’然而,既然認(rèn)定張某的行為成立搶劫罪的犯罪中止,由于搶劫行為沒有造成任何損害,就不能減輕處罰,只能免除處罰。”

評述:
本案不成立搶劫罪(中止)。出乎李某意料的是,被害人受到驚嚇并沒有被嚇破了膽,而是立即蹲下大聲呼救,李某被迫無奈放棄犯罪,不是主動放棄犯罪的。因此,李某的行為成立搶劫罪(未遂)。判決認(rèn)定為中止犯,犯罪形態(tài)認(rèn)定不符合實際。

“例如,X與Y共謀對A實施暴力,均用木棒打擊A,但X的打擊只是造成A的輕傷,Y的打擊造成了致命傷,導(dǎo)致A死亡。事后查明,X具有殺人故意,Y僅具有輕傷故意??梢钥隙?,X的行為與A的死亡之間沒有物理的因果關(guān)系,但X因為與Y共謀并且客觀上對A實施暴力行為,因而與A的死亡結(jié)果之間具有心理的因果性。雖然二人的故意內(nèi)容不同,但依然成立共同正犯?!?br>
評述:
故意傷害,故意殺人,是兩種性質(zhì)不同的客觀事物,客觀上是一定能夠區(qū)分的。Y主觀上具有傷害故意,客觀上造成A致命傷導(dǎo)致死亡,X主觀上具有殺人故意,客觀上只造成A輕傷。這種情況是絕對絕對不可能發(fā)生的。因為主客觀是統(tǒng)一的。在實施犯罪行為時,客觀上,行為人是怎么做的,主觀上,行為人同樣是怎么做的。對于刑法教義學(xué)的癡迷者,筆者建議找個人打一架,或者吵一架。親自體驗驗證一下,什么主客觀統(tǒng)一??陀^上,你是如何打架、吵架的,主觀上,你同樣是如何打架、吵架的。打過或者吵過后,再也不要跟著西方法學(xué)家瞎嚷嚷了。實施犯罪行為時,罪犯主觀上根本不會產(chǎn)生什么故意或者過失。因此,主觀有責(zé)支柱是虛擬的,是主觀臆測的。所謂X主觀上具有殺人故意,X客觀上只造成A輕傷,Y主觀上具有傷害故意,客觀上造成A致命傷之類言論,都是睜開眼睛瞎說的。

“例如,乙女與甲男有曖昧關(guān)系,乙女唆使甲男用毒蘋果殺害自己的妻子丙。甲接受了乙女的唆使,準(zhǔn)備用毒蘋果殺妻子丙。幾天后,甲把毒蘋果遞給了妻子丙。妻子丙不知道蘋果有毒,接過蘋果后,自己沒有吃,隨手將蘋果遞給身邊的小孩丁吃。甲看著妻子丙把蘋果給丁吃,就說了一句'不要把蘋果給小孩吃’,但他沒有實施其他任何阻止行為,丁吃了毒蘋果后死亡。顯然,丁的死亡是甲的不作為造成的,該不作為是獨立的行為,不是由乙的教唆行為所引起,因而不能肯定乙女的教唆行為與丁的死亡之間成立共犯的因果性。所以,乙女對丁的死亡不承擔(dān)教唆犯的責(zé)任,只對丙成立故意殺人未遂的教唆犯?!?br>
評述:
丁的死亡,是吃了毒蘋果引發(fā)的,中毒是導(dǎo)致死亡結(jié)果的直接原因。甲的不作為(看見丁吃毒蘋果沒有阻止)與丁的死亡結(jié)果沒有直接因果關(guān)系。甲的不作為,不是導(dǎo)致死亡結(jié)果的直接原因。如果作為了,只是能夠阻止死亡結(jié)果發(fā)生。因此,甲不作為不符合犯罪構(gòu)成。乙女教唆甲男用毒蘋果殺害妻子,甲男接受教唆,實施了把毒蘋果交給妻子丙的行為。甲的故意殺人行為已經(jīng)實施終了??梢?,當(dāng)甲看見丙將毒蘋果交給小孩丁吃,甲只說了句'不要把蘋果給小孩吃’卻沒有任何阻止行為,說明甲對丁的死亡持聽之任之的放任態(tài)度。因此,甲成立故意殺人罪既遂。對于教唆犯乙,甲接受乙的教唆,實施投放毒蘋果的故意殺人行為。盡管毒死的人不是甲乙希望毒死的人,可是丁的死亡與乙的教唆和甲接受教唆后實施投放危險物質(zhì)的行為直接導(dǎo)致的,丁的死亡與乙的教唆行為有直接因果關(guān)系。因此,乙同樣成立故意殺人罪既遂。教科書中所謂:丁死亡,不是乙的教唆行為引起,乙對丁的死亡不承擔(dān)教唆犯的責(zé)任,只對丙成立故意殺人未遂的教唆犯。顯然,這種觀點不符合實際,社會公眾難以接受。

“理論上爭論一個重要問題是,一種外表無害的'中立’行為(日常生活行為),客觀上幫助了正犯時,是否成立幫助犯?例如,出租車司機A明知甲要前往某地實施殺人行為仍然將其載往該地;五金商店的店員明知乙將螺絲刀用于盜竊仍然向乙出售螺絲刀;丙在撬他人保險箱時口干舌燥,C遞給丙一瓶礦泉水,使丙得以繼續(xù)撬保險柜。有觀點認(rèn)為,ABC分別是成立殺人罪與盜竊罪的幫助犯;有的觀點則認(rèn)為,ABC均不應(yīng)承擔(dān)幫助犯的責(zé)任;有的觀點則認(rèn)為,AB不承擔(dān)幫助犯的責(zé)任,但C應(yīng)承擔(dān)幫助犯的責(zé)任?!?br>
評述:
所謂中立幫助行為是否成立幫助犯,其判斷標(biāo)準(zhǔn)的客觀說,主觀說,折中說,都是沒有任何意義的。是否成立幫助犯,與是否成立犯罪一樣,永遠(yuǎn)只能具體問題具體分析。根本不存在所謂的通用判斷標(biāo)準(zhǔn)。任何建立統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)的企圖,都是不切實際的幻想。
既然是外表無害的'中立’行為(日常生活行為),即使客觀上幫助了正犯,原則上不成立犯罪。只有特殊情形下,例如,丙明知甲與乙將要或者正在打架斗毆,甲走進丙的五金店購買作案兇器菜刀,甲使用買來的菜刀致人重傷死亡的情形,丙可以成立幫助犯。丙相當(dāng)于火上澆油。再如,丁是出租車司機,茂租丁的出租車到外地購買毒品后返回原地,即使丁明知茂去外地購買毒品,丁如果只提供正常的出租車服務(wù),那么丁不構(gòu)成運輸毒品罪或者其他毒品犯罪。因為刑法打擊的,都是直接行為。毒販攜帶毒品上車,是毒販本人運輸。即使出租車司機知道毒販攜帶毒品上了車,也不屬于出租車司機直接運輸毒品(事先共謀情形除外),出租車司機丁主觀上完全可以認(rèn)為茂運輸毒品與自己無關(guān),客觀上只是跑出租車提供客運服務(wù)收取正常費用,故丁不能成立運輸毒品罪或者其他犯罪。

“值得研究的是,當(dāng)甲的行為客觀上引起了乙的犯意,甲知道乙的犯罪由自己先前行為引起時,是否具有阻止乙實行犯罪的義務(wù)。例如,甲知道乙在追求丙女被拒絕,便開玩笑地對乙說:如果你強奸了丙,丙自然會和你談戀愛。乙后將甲的玩笑當(dāng)真,強奸了丙女。本書的初步看法是:由于甲的行為客觀上引起了乙的犯意,乙事實上也實施了強奸行為,能夠認(rèn)定甲因為先前行為引起了阻止義務(wù)。如果甲在能夠履行阻止義務(wù)的情況下不履行義務(wù),可以根據(jù)甲的不作為對構(gòu)成要件結(jié)果的重要程度,分別認(rèn)定為不作為的幫助犯或者共同正犯。而在這種場合,乙的犯意畢競不是甲的不作為引起的(而是甲先前的沒有故意的作為引起的),既然如此,就不能認(rèn)定為不作為的教唆犯?!?br>
評述:
這種情形,既然承認(rèn)甲就是一句玩笑話,沒有教唆犯罪的意思,就沒有成立犯罪的可能性。何談能夠認(rèn)定不作為幫助犯或者共同正犯?

“再如,B入戶盜竊時,邀約A為自己望風(fēng),商定被害人回家時立即通知B。但A在被害人回家時時,以暴力手段阻止被害人回家,造成被害人重傷,對此不知情的B竊取財物后逃離現(xiàn)場。按照本書的觀點,B成立盜竊既遂,A成立搶劫罪的結(jié)果加重犯(既遂),屬于片面的共同正犯?!?br>
評述;
A使用暴力目的是阻止被害人回家,暴力手段,不是直接劫取被害人財物的手段。故A與B成立盜竊共犯,A再單獨構(gòu)成故意傷害罪。不構(gòu)成搶劫罪的結(jié)果加重犯(既遂)。

“例如,刑法第266條要求詐騙數(shù)額較大;刑法第192條、194條、第196至198條關(guān)于金融詐騙罪的規(guī)定也要求數(shù)額較大。但是,司法解釋對金融詐騙罪所規(guī)定的數(shù)額較大的標(biāo)準(zhǔn)高于普通詐騙罪。倘若貸款詐騙、保險詐騙以1萬元為數(shù)額較大的起點,普通詐騙罪以3000元為數(shù)額較大的起點,同時認(rèn)為貸款詐騙、保險詐騙是普通詐騙的特別法條,那么,行為人貸款詐騙8000元的,應(yīng)如何處理?”
“第一種方案是修改司法解釋,使數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)保持一致。第二種方案是對上述行為宣告無罪。這一方案似乎旨在維護罪刑法定原則,但本書難以贊成。首先從整體上說,金融詐騙實際上比普通詐騙更為嚴(yán)重的犯罪,不管是從法益侵害的角度考察,還是從刑法的規(guī)定方式來考慮,都可以得出這一結(jié)論。既然如此,對于采取其他方法騙取3000元以上的便以詐騙罪論上,而對于貸款詐騙、保險詐騙8000元的,反而不以犯罪論處,便有悖于刑法的公平正義性。第三種方案是以貸款詐騙罪、保險詐騙罪的未遂犯論處。本方案具有部分合理性。第四種方案對上述行為以普通詐騙罪論處?!?br> “本書不承認(rèn)這種情形是法條競合,而是將其歸入想象競合?!?br>
評述:
普通詐騙與金融詐騙,相關(guān)司法解釋規(guī)定的數(shù)額較大的起點不同,引發(fā)上述爭議。實際上,金融詐騙數(shù)額較大的起點,通常高于普通詐騙的數(shù)額較大的標(biāo)準(zhǔn)。原因是金融詐騙數(shù)額較大的起點,來源于現(xiàn)實中同類案件的處理。調(diào)研和大數(shù)據(jù)分析發(fā)現(xiàn),金融詐騙金額5000元或者10000元以下的案例,就沒有發(fā)生過或者極為罕見。所以才會出現(xiàn)前述司法解釋規(guī)定數(shù)額較大金額不一致的情況。因此,教科書的前述問題的提出及其解決方案的爭議,都是無病呻吟,沒有任何實際意義。
客觀事物任何定性,必須全面客觀。金融詐騙既然規(guī)定了,就不能再回歸普通詐騙了。普通詐騙法條已明確:本法另有規(guī)定的,依照規(guī)定。所以,罪刑法定就是罪刑法定,教科書不要另辟途徑,自作主張。法條與法條的關(guān)系,是不同客觀事物的關(guān)系,是雞與鴨的關(guān)系,它們是涇渭分明的。任何案例定性,都是客觀事物定性,都僅有唯一定性符合客觀實際。不可能有兩個定性都符合客觀事物。因此,所謂的法條競合,所謂的想象競合,都是人為虛擬出來的,毫無意義。


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